Что такое «Цессия» и страшна ли она

Leonidovich

Участник
13 Ноя 2021
32
30
57м
Многие должники неоднократно слышали слово «Цессия». Большинство либо слышит его в ходе переговоров с кредиторами при взаимодействии по просроченной задолженности, либо получает в СМС-сообщениях, в мессенджерах или по электронной почте.

Чаще всего взыскатели стараются применить это понятие в негативном ключе, чтобы таким образом воздействовать на нерадивого должника, особенно имеющего большое количество обязательств и не исполняющего их. Поскольку большинство людей не имеет юридического или смежного образования, и специальных знаний в этой области, они начинают пугаться неведомых слов, непонятных, зачастую надуманных, последствий, а многие и просто приходят в панику и совершают необдуманные действия.

В этом примере я постараюсь доступно объяснить, почему цессии бояться не стоит, и что вообще значит данный термин и процедура, описываемая им, не вдаваясь глубоко в статьи закона, а что называется, «на песке», просто по сути.

Что такое «Цессия»​

Цессия, или по-другому, уступка (переход) прав, описана в Гражданском кодексе РФ в статьях 382-390. Сразу поясню, что данная процедура касается не обязательно долгов. Право на что-либо может перейти между двумя лицами совершенно по разным обстоятельствам и фактам, ГК писался законодателем не только под долги, а под разные стороны гражданской жизни. Мы рассматриваем только частный случай.

На определенном этапе задолженности, когда кредитор понимает, что с должника он своими способами взыскать ничего не может, суд – это долго, нудно и не гарантированно будет выигран им (да, да, такое тоже подчас бывает), а у него висит незакрытая бухгалтерская отчетность, отрицательный баланс в доходах, и это может повлиять на финансовые показатели фирмы, - он вправе принять решение собрать все свои проблемные договоры в один так называемый «портфель», оценить его примерную балансовую стоимость, заключить договор уступки прав требования с другой организацией или индивидуальным предпринимателем на весь этот «портфель», и за стоимость его оценки продать все эти договоры новому лицу.

С момента продажи первичный кредитор (продавец, или «цедент») стреляет двух зайцев:
  1. избавляется от проблемных активов;
  2. получает деньги и закрывает отрицательную «дырку» в своем бюджете.
Вторичный кредитор (покупатель, или «цессионарий») приобретает договоры обычно на полных правах и в полном объеме, и становится полновластным кредитором для всех должников, которых он в этом «портфеле» выкупил.

Здесь необходимо понимать, что весь портфель обычно продается за сумму, которая значительно ниже, чем стоимость всех перечисленных в нем договоров, обычно от 5 до 20% суммарных обязательств.
Первичному кредитору этого вполне хватает, чтобы закрыть финансовый отчет, а вторичный приобретает исключительно для того, чтобы с вас что-либо получить по суду. Как правило, вторичник - на практике это либо банк, или организация, которая имеет лицензию на финансовую деятельность или на деятельность агентств по сбору платежей (коллекторское агентство), но зачастую это просто юридическая фирма, занимающаяся сбором документов и обращениями с ними в суды.

Что нужно знать должнику?​

Во-первых, портфель долгов может выкупить индивидуальный предприниматель или физическое лицо, закон этого не запрещает. Единственная оговорка: если это физическое лицо (то есть обычный гражданин) – он дальше не может начислять процент по договору свыше того, что уже начислилось к моменту продажи, иначе он рискует попасть под уголовную ответственность за ростовщичество.

В остальных случаях (покупатель – банк, ООО или ИП), если к продаже еще не начислилась предельная сумма, - проценты, пени и штрафы вполне могут быть доначислены, потому что договор приобретается на тех условиях и объемах, которые действовали на момент сделки по уступке.

Во-вторых, цессия не страшна, и выше мной по существу объяснено почему. Да, поменяется лицо-кредитор. Да, оно с максимальной вероятностью пойдет в суд. Да, даже и еще раз продать может, закон этого не запрещает. Но если вы морально поймете, что сегодня покупатель долга – это не кабан с бейсбольной битой из приснопамятных 1990-х годов, а фирма или предприниматель по сбору документов – вам будет намного проще. Договоры кредитования и займа – это область гражданского права и гражданского процесса, и соответственно никаких криминальных последствий таковой суд не несет. Он лишь подведет черту и констатирует факт, что вы действительно должник, и действительно тому-то и столько-то. Все. Ну, может, за исключением случаев, когда сам заемщик напортачил со своими данными при оформлении кредита/займа. Но тогда вопросы – только к вам самим и вашей добросовестности.

В-третьих: если сделка цессии совершена между юридическими лицами (то есть фирмами или банками) – бесплатной она быть не может, закон запрещает дарение между организациями, поэтому, если вы уже столкнулись с подачей судебных документов покупателем вашего долга, - всегда стоит обращать внимание на платежные поручения между первичным и вторичным кредиторами. Если выкупная стоимость в платежке = 0 – это повод для подачи возражений суду, но это уже другая сторона дела.

Еще один весьма интересный момент – уведомление должника о переходе прав. Гражданский кодекс в статье 385 говорит о том, что уведомление должника имеет для него силу независимо от того, первичным или новым кредитором оно направлено. Однако, должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору, если он не уведомлен о цессии. Тут мы идем к п. 3 статьи 382, где сказано, что если должник не был письменно уведомлен о состоявшейся уступке прав, новый кредитор несет в связи с этим риск неблагоприятных последствий. Что это значит? Формально, если ни один из кредиторов (первичный или новый) не уведомил вас о договоре цессии – вы вправе считать, что нового кредитора у вас нет, и должны вы все еще первичному.

Но тут все не так просто, и как правило, это «непросто» вскрывается уже в судах. Тут придется обратиться к пункту 1 ст. 165.1 того же ГК РФ, в которой сказано, что юридически значимые сообщения влекут для лица последствия с момента ДОСТАВКИ (это важно) соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим ОТ НЕГО (это тоже важно), ему не вручено или он с ним не ознакомился. А пункт 2 этой статьи вообще разрешает не пользоваться пунктом 1, если иной способ общения с вами прописан в договоре. Чем зачастую и пользуется кредитор, прописав в условиях договора свой и ваш E-Mail для обмена значимой информацией, а также посредством личного кабинета. В суде выясняется, что уведомление о цессии было направлено вам или по электронной почте, или размещено в ЛК, что было разрешено договором. А то, что вы не читаете электронку, или письмо улетело в спам и со временем удалилось, или вы не заходите в личный кабинет – это исключительно ваша головная боль, так как по общим правилам риски неполучения корреспонденции несет адресат, то бишь получатель, а не отправитель.

Вот такой хитрый маневр закона при уведомлениях, и если вы при взятии займа не обложились заранее методами защиты (что вряд ли, вы же рассчитывали вернуть взятое вовремя) – возражения, скорее всего, не помогут. Хотя не стремлюсь сразу всех огорчить, бывает и обратное. А касаемо писем в бумажном исполнении – сегодня законом и судами признаются даже простые (не заказные) письма без уведомления о вручении. Отправителю достаточно представить реестр простых почтовых отправлений с вашими данными и отметкой почтового отделения о приеме. И любая инстанция примет это как надлежаще оформленное отправление. Почему? Почтовые правила. Потому что по умолчанию считается, что почтовые службы работают добросовестно, и если письма сданы – то они будут доставлены. Да, оспорить такое можно, но это процесс кропотливый, долгий и муторный. Тут каждый решает сам.
 
Отредактировано модератором:
МФО привлекают коллекторов либо в качестве агентов, либо как третьих лиц-покупателей, то есть просто-напросто продают им просроченные долги, как вы продаете ненужные вещи на «Авито». Далее уже агентство пытается получить причитающееся с должника. В ход идут разные методы, цель которых — заставить человека платить. К счастью, незаконные приемы можно обжаловать в полиции, в ФССП и в прокуратуре. Помните: у должника, кроме обязанности платить, есть еще и права, и взыскание не должно их попирать!

Что делать, если МФО продали долг коллекторам?​

Продажа просроченного микрозайма означает для должника, что у него появился новый кредитор взамен «старого» (условия договора при этом не меняются!). Представим, что ваш долг микрофинансовой организации N по договору цессии перешел к коллекторам. Что это значит лично для вас, и чего вообще ждать от коллекторского агентства? Для начала посмотрим на ситуацию с точки зрения допустимого сценария:

  1. Вам будут звонить и писать. Не стоит ожидать телефонного террора — скорее всего, вы столкнетесь лишь с дипломатическим общением (если агентство будет соблюдать нормы № 230-ФЗ). Вам будут писать SMS не чаще 4 раз в неделю, а звонить — до двух раз в неделю. Попытки наладить контакт заключаются лишь в предупреждении должника о последствиях неуплаты.
  2. Вероятно, с вами захотят встретиться. Коллектор имеет право прийти на встречу или к вам в дом, что называется, в единственном лице (без товарищей-помощников). Цель та же — поговорить о будущих перспективах выплаты долга. Вам могут предложить реструктуризацию, рассрочку или какую-то другую услугу, которая бы помогла вам справиться с долговой нагрузкой.
  3. Вам будут приходить письма на почту. Это тоже нормально и закономерно. В письмах будут предупреждения и претензии в угоду соблюдения досудебного порядка взыскания.
  4. На вас могут подать в суд. И, скорее всего, подадут. Коллекторы вправе просудить задолженность. В таком случае, вам придет по почте копия судебного приказа либо повестка в суд на определенную дату.
  5. Ваш долг будет взыскиваться через ФССП. После суда коллекторы обратятся к судебным приставам, которые заведут исполнительное производство. У сотрудников ФССП есть право проводить аресты имущества, блокировать карты, не пускать вас за границу и даже искать вас и вашу собственность. Если же у вас нет имущества и доходов, через несколько месяцев приставы закроют дело (но коллекторы смогут открыть его повторно).
 
МФО привлекают коллекторов либо в качестве агентов, либо как третьих лиц-покупателей, то есть просто-напросто продают им просроченные долги, как вы продаете ненужные вещи на «Авито». Далее уже агентство пытается получить причитающееся с должника. В ход идут разные методы, цель которых — заставить человека платить. К счастью, незаконные приемы можно обжаловать в полиции, в ФССП и в прокуратуре. Помните: у должника, кроме обязанности платить, есть еще и права, и взыскание не должно их попирать!

Что делать, если МФО продали долг коллекторам?​

Продажа просроченного микрозайма означает для должника, что у него появился новый кредитор взамен «старого» (условия договора при этом не меняются!). Представим, что ваш долг микрофинансовой организации N по договору цессии перешел к коллекторам. Что это значит лично для вас, и чего вообще ждать от коллекторского агентства? Для начала посмотрим на ситуацию с точки зрения допустимого сценария:

  1. Вам будут звонить и писать. Не стоит ожидать телефонного террора — скорее всего, вы столкнетесь лишь с дипломатическим общением (если агентство будет соблюдать нормы № 230-ФЗ). Вам будут писать SMS не чаще 4 раз в неделю, а звонить — до двух раз в неделю. Попытки наладить контакт заключаются лишь в предупреждении должника о последствиях неуплаты.
  2. Вероятно, с вами захотят встретиться. Коллектор имеет право прийти на встречу или к вам в дом, что называется, в единственном лице (без товарищей-помощников). Цель та же — поговорить о будущих перспективах выплаты долга. Вам могут предложить реструктуризацию, рассрочку или какую-то другую услугу, которая бы помогла вам справиться с долговой нагрузкой.
  3. Вам будут приходить письма на почту. Это тоже нормально и закономерно. В письмах будут предупреждения и претензии в угоду соблюдения досудебного порядка взыскания.
  4. На вас могут подать в суд. И, скорее всего, подадут. Коллекторы вправе просудить задолженность. В таком случае, вам придет по почте копия судебного приказа либо повестка в суд на определенную дату.
  5. Ваш долг будет взыскиваться через ФССП. После суда коллекторы обратятся к судебным приставам, которые заведут исполнительное производство. У сотрудников ФССП есть право проводить аресты имущества, блокировать карты, не пускать вас за границу и даже искать вас и вашу собственность. Если же у вас нет имущества и доходов, через несколько месяцев приставы закроют дело (но коллекторы смогут открыть его повторно).
Поздравляю - гуглом пользоваться умеешь)
 
Многие должники неоднократно слышали слово «Цессия». Большинство либо слышит его в ходе переговоров с кредиторами при взаимодействии по просроченной задолженности, либо получает в СМС-сообщениях, в мессенджерах или по электронной почте.

Чаще всего взыскатели стараются применить это понятие в негативном ключе, чтобы таким образом воздействовать на нерадивого должника, особенно имеющего большое количество обязательств и не исполняющего их. Поскольку большинство людей не имеет юридического или смежного образования, и специальных знаний в этой области, они начинают пугаться неведомых слов, непонятных, зачастую надуманных, последствий, а многие и просто приходят в панику и совершают необдуманные действия.

В этом примере я постараюсь доступно объяснить, почему цессии бояться не стоит, и что вообще значит данный термин и процедура, описываемая им, не вдаваясь глубоко в статьи закона, а что называется, «на песке», просто по сути.

Что такое «Цессия»​

Цессия, или по-другому, уступка (переход) прав, описана в Гражданском кодексе РФ в статьях 382-390. Сразу поясню, что данная процедура касается не обязательно долгов. Право на что-либо может перейти между двумя лицами совершенно по разным обстоятельствам и фактам, ГК писался законодателем не только под долги, а под разные стороны гражданской жизни. Мы рассматриваем только частный случай.

На определенном этапе задолженности, когда кредитор понимает, что с должника он своими способами взыскать ничего не может, суд – это долго, нудно и не гарантированно будет выигран им (да, да, такое тоже подчас бывает), а у него висит незакрытая бухгалтерская отчетность, отрицательный баланс в доходах, и это может повлиять на финансовые показатели фирмы, - он вправе принять решение собрать все свои проблемные договоры в один так называемый «портфель», оценить его примерную балансовую стоимость, заключить договор уступки прав требования с другой организацией или индивидуальным предпринимателем на весь этот «портфель», и за стоимость его оценки продать все эти договоры новому лицу.

С момента продажи первичный кредитор (продавец, или «цедент») стреляет двух зайцев:
  1. избавляется от проблемных активов;
  2. получает деньги и закрывает отрицательную «дырку» в своем бюджете.
Вторичный кредитор (покупатель, или «цессионарий») приобретает договоры обычно на полных правах и в полном объеме, и становится полновластным кредитором для всех должников, которых он в этом «портфеле» выкупил.

Здесь необходимо понимать, что весь портфель обычно продается за сумму, которая значительно ниже, чем стоимость всех перечисленных в нем договоров, обычно от 5 до 20% суммарных обязательств.
Первичному кредитору этого вполне хватает, чтобы закрыть финансовый отчет, а вторичный приобретает исключительно для того, чтобы с вас что-либо получить по суду. Как правило, вторичник - на практике это либо банк, или организация, которая имеет лицензию на финансовую деятельность или на деятельность агентств по сбору платежей (коллекторское агентство), но зачастую это просто юридическая фирма, занимающаяся сбором документов и обращениями с ними в суды.

Что нужно знать должнику?​

Во-первых, портфель долгов может выкупить индивидуальный предприниматель или физическое лицо, закон этого не запрещает. Единственная оговорка: если это физическое лицо (то есть обычный гражданин) – он дальше не может начислять процент по договору свыше того, что уже начислилось к моменту продажи, иначе он рискует попасть под уголовную ответственность за ростовщичество.

В остальных случаях (покупатель – банк, ООО или ИП), если к продаже еще не начислилась предельная сумма, - проценты, пени и штрафы вполне могут быть доначислены, потому что договор приобретается на тех условиях и объемах, которые действовали на момент сделки по уступке.

Во-вторых, цессия не страшна, и выше мной по существу объяснено почему. Да, поменяется лицо-кредитор. Да, оно с максимальной вероятностью пойдет в суд. Да, даже и еще раз продать может, закон этого не запрещает. Но если вы морально поймете, что сегодня покупатель долга – это не кабан с бейсбольной битой из приснопамятных 1990-х годов, а фирма или предприниматель по сбору документов – вам будет намного проще. Договоры кредитования и займа – это область гражданского права и гражданского процесса, и соответственно никаких криминальных последствий таковой суд не несет. Он лишь подведет черту и констатирует факт, что вы действительно должник, и действительно тому-то и столько-то. Все. Ну, может, за исключением случаев, когда сам заемщик напортачил со своими данными при оформлении кредита/займа. Но тогда вопросы – только к вам самим и вашей добросовестности.

В-третьих: если сделка цессии совершена между юридическими лицами (то есть фирмами или банками) – бесплатной она быть не может, закон запрещает дарение между организациями, поэтому, если вы уже столкнулись с подачей судебных документов покупателем вашего долга, - всегда стоит обращать внимание на платежные поручения между первичным и вторичным кредиторами. Если выкупная стоимость в платежке = 0 – это повод для подачи возражений суду, но это уже другая сторона дела.

Еще один весьма интересный момент – уведомление должника о переходе прав. Гражданский кодекс в статье 385 говорит о том, что уведомление должника имеет для него силу независимо от того, первичным или новым кредитором оно направлено. Однако, должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору, если он не уведомлен о цессии. Тут мы идем к п. 3 статьи 382, где сказано, что если должник не был письменно уведомлен о состоявшейся уступке прав, новый кредитор несет в связи с этим риск неблагоприятных последствий. Что это значит? Формально, если ни один из кредиторов (первичный или новый) не уведомил вас о договоре цессии – вы вправе считать, что нового кредитора у вас нет, и должны вы все еще первичному.

Но тут все не так просто, и как правило, это «непросто» вскрывается уже в судах. Тут придется обратиться к пункту 1 ст. 165.1 того же ГК РФ, в которой сказано, что юридически значимые сообщения влекут для лица последствия с момента ДОСТАВКИ (это важно) соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим ОТ НЕГО (это тоже важно), ему не вручено или он с ним не ознакомился. А пункт 2 этой статьи вообще разрешает не пользоваться пунктом 1, если иной способ общения с вами прописан в договоре. Чем зачастую и пользуется кредитор, прописав в условиях договора свой и ваш E-Mail для обмена значимой информацией, а также посредством личного кабинета. В суде выясняется, что уведомление о цессии было направлено вам или по электронной почте, или размещено в ЛК, что было разрешено договором. А то, что вы не читаете электронку, или письмо улетело в спам и со временем удалилось, или вы не заходите в личный кабинет – это исключительно ваша головная боль, так как по общим правилам риски неполучения корреспонденции несет адресат, то бишь получатель, а не отправитель.

Вот такой хитрый маневр закона при уведомлениях, и если вы при взятии займа не обложились заранее методами защиты (что вряд ли, вы же рассчитывали вернуть взятое вовремя) – возражения, скорее всего, не помогут. Хотя не стремлюсь сразу всех огорчить, бывает и обратное. А касаемо писем в бумажном исполнении – сегодня законом и судами признаются даже простые (не заказные) письма без уведомления о вручении. Отправителю достаточно представить реестр простых почтовых отправлений с вашими данными и отметкой почтового отделения о приеме. И любая инстанция примет это как надлежаще оформленное отправление. Почему? Почтовые правила. Потому что по умолчанию считается, что почтовые службы работают добросовестно, и если письма сданы – то они будут доставлены. Да, оспорить такое можно, но это процесс кропотливый, долгий и муторный. Тут каждый решает сам.

Составлено в сотрудничестве с @Ya & Ko 🦜 и Татьяной Леонидовной.
Все очень понятно! И, оказывается, совсем нестрашно) Наоборот, чаще вторичный кредитор охотнее идёт на уступки.
А то вечно у людей паника: "Что делать? Коллекторы???")))
По факту, это нестрашно)
 
Многие должники неоднократно слышали слово «Цессия». Большинство либо слышит его в ходе переговоров с кредиторами при взаимодействии по просроченной задолженности, либо получает в СМС-сообщениях, в мессенджерах или по электронной почте.

Чаще всего взыскатели стараются применить это понятие в негативном ключе, чтобы таким образом воздействовать на нерадивого должника, особенно имеющего большое количество обязательств и не исполняющего их. Поскольку большинство людей не имеет юридического или смежного образования, и специальных знаний в этой области, они начинают пугаться неведомых слов, непонятных, зачастую надуманных, последствий, а многие и просто приходят в панику и совершают необдуманные действия.

В этом примере я постараюсь доступно объяснить, почему цессии бояться не стоит, и что вообще значит данный термин и процедура, описываемая им, не вдаваясь глубоко в статьи закона, а что называется, «на песке», просто по сути.

Что такое «Цессия»​

Цессия, или по-другому, уступка (переход) прав, описана в Гражданском кодексе РФ в статьях 382-390. Сразу поясню, что данная процедура касается не обязательно долгов. Право на что-либо может перейти между двумя лицами совершенно по разным обстоятельствам и фактам, ГК писался законодателем не только под долги, а под разные стороны гражданской жизни. Мы рассматриваем только частный случай.

На определенном этапе задолженности, когда кредитор понимает, что с должника он своими способами взыскать ничего не может, суд – это долго, нудно и не гарантированно будет выигран им (да, да, такое тоже подчас бывает), а у него висит незакрытая бухгалтерская отчетность, отрицательный баланс в доходах, и это может повлиять на финансовые показатели фирмы, - он вправе принять решение собрать все свои проблемные договоры в один так называемый «портфель», оценить его примерную балансовую стоимость, заключить договор уступки прав требования с другой организацией или индивидуальным предпринимателем на весь этот «портфель», и за стоимость его оценки продать все эти договоры новому лицу.

С момента продажи первичный кредитор (продавец, или «цедент») стреляет двух зайцев:
  1. избавляется от проблемных активов;
  2. получает деньги и закрывает отрицательную «дырку» в своем бюджете.
Вторичный кредитор (покупатель, или «цессионарий») приобретает договоры обычно на полных правах и в полном объеме, и становится полновластным кредитором для всех должников, которых он в этом «портфеле» выкупил.

Здесь необходимо понимать, что весь портфель обычно продается за сумму, которая значительно ниже, чем стоимость всех перечисленных в нем договоров, обычно от 5 до 20% суммарных обязательств.
Первичному кредитору этого вполне хватает, чтобы закрыть финансовый отчет, а вторичный приобретает исключительно для того, чтобы с вас что-либо получить по суду. Как правило, вторичник - на практике это либо банк, или организация, которая имеет лицензию на финансовую деятельность или на деятельность агентств по сбору платежей (коллекторское агентство), но зачастую это просто юридическая фирма, занимающаяся сбором документов и обращениями с ними в суды.

Что нужно знать должнику?​

Во-первых, портфель долгов может выкупить индивидуальный предприниматель или физическое лицо, закон этого не запрещает. Единственная оговорка: если это физическое лицо (то есть обычный гражданин) – он дальше не может начислять процент по договору свыше того, что уже начислилось к моменту продажи, иначе он рискует попасть под уголовную ответственность за ростовщичество.

В остальных случаях (покупатель – банк, ООО или ИП), если к продаже еще не начислилась предельная сумма, - проценты, пени и штрафы вполне могут быть доначислены, потому что договор приобретается на тех условиях и объемах, которые действовали на момент сделки по уступке.

Во-вторых, цессия не страшна, и выше мной по существу объяснено почему. Да, поменяется лицо-кредитор. Да, оно с максимальной вероятностью пойдет в суд. Да, даже и еще раз продать может, закон этого не запрещает. Но если вы морально поймете, что сегодня покупатель долга – это не кабан с бейсбольной битой из приснопамятных 1990-х годов, а фирма или предприниматель по сбору документов – вам будет намного проще. Договоры кредитования и займа – это область гражданского права и гражданского процесса, и соответственно никаких криминальных последствий таковой суд не несет. Он лишь подведет черту и констатирует факт, что вы действительно должник, и действительно тому-то и столько-то. Все. Ну, может, за исключением случаев, когда сам заемщик напортачил со своими данными при оформлении кредита/займа. Но тогда вопросы – только к вам самим и вашей добросовестности.

В-третьих: если сделка цессии совершена между юридическими лицами (то есть фирмами или банками) – бесплатной она быть не может, закон запрещает дарение между организациями, поэтому, если вы уже столкнулись с подачей судебных документов покупателем вашего долга, - всегда стоит обращать внимание на платежные поручения между первичным и вторичным кредиторами. Если выкупная стоимость в платежке = 0 – это повод для подачи возражений суду, но это уже другая сторона дела.

Еще один весьма интересный момент – уведомление должника о переходе прав. Гражданский кодекс в статье 385 говорит о том, что уведомление должника имеет для него силу независимо от того, первичным или новым кредитором оно направлено. Однако, должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору, если он не уведомлен о цессии. Тут мы идем к п. 3 статьи 382, где сказано, что если должник не был письменно уведомлен о состоявшейся уступке прав, новый кредитор несет в связи с этим риск неблагоприятных последствий. Что это значит? Формально, если ни один из кредиторов (первичный или новый) не уведомил вас о договоре цессии – вы вправе считать, что нового кредитора у вас нет, и должны вы все еще первичному.

Но тут все не так просто, и как правило, это «непросто» вскрывается уже в судах. Тут придется обратиться к пункту 1 ст. 165.1 того же ГК РФ, в которой сказано, что юридически значимые сообщения влекут для лица последствия с момента ДОСТАВКИ (это важно) соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим ОТ НЕГО (это тоже важно), ему не вручено или он с ним не ознакомился. А пункт 2 этой статьи вообще разрешает не пользоваться пунктом 1, если иной способ общения с вами прописан в договоре. Чем зачастую и пользуется кредитор, прописав в условиях договора свой и ваш E-Mail для обмена значимой информацией, а также посредством личного кабинета. В суде выясняется, что уведомление о цессии было направлено вам или по электронной почте, или размещено в ЛК, что было разрешено договором. А то, что вы не читаете электронку, или письмо улетело в спам и со временем удалилось, или вы не заходите в личный кабинет – это исключительно ваша головная боль, так как по общим правилам риски неполучения корреспонденции несет адресат, то бишь получатель, а не отправитель.

Вот такой хитрый маневр закона при уведомлениях, и если вы при взятии займа не обложились заранее методами защиты (что вряд ли, вы же рассчитывали вернуть взятое вовремя) – возражения, скорее всего, не помогут. Хотя не стремлюсь сразу всех огорчить, бывает и обратное. А касаемо писем в бумажном исполнении – сегодня законом и судами признаются даже простые (не заказные) письма без уведомления о вручении. Отправителю достаточно представить реестр простых почтовых отправлений с вашими данными и отметкой почтового отделения о приеме. И любая инстанция примет это как надлежаще оформленное отправление. Почему? Почтовые правила. Потому что по умолчанию считается, что почтовые службы работают добросовестно, и если письма сданы – то они будут доставлены. Да, оспорить такое можно, но это процесс кропотливый, долгий и муторный. Тут каждый решает сам.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как оспорить иск в суде, если выкупная стоимость по договору цессии равна нулю? Если в деле представлена платежка, где выкупная стоимость ноль. Подавала возражение в суд, суд его отклонил, написали. что это не повод, чтобы ответчику не платить по иску. Была бы очень признательна за помощь вам. С уважением, Елена
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как оспорить иск в суде, если выкупная стоимость по договору цессии равна нулю? Если в деле представлена платежка, где выкупная стоимость ноль. Подавала возражение в суд, суд его отклонил, написали. что это не повод, чтобы ответчику не платить по иску. Была бы очень признательна за помощь вам. С уважением, Елена
Добрый день! К сожалению, такая практика имеетеся и нельзя сказать, что суд не прав. При уступке прав требования задолженность зачастую продается убыточная, соответственно, размер требований горазде больше цены уступки. В этом случае нулевой чек допустим, он в нужен для указания реквизитов и для подтверждения того, что уступка в принципе была совершена.
Компания-продавец легко объяснит свои позиции и такой чек, опираясь на НДС, который должен быть в подобном случае равен нулю. Также, так как идет продажа большого количества договоров, может играть роль скидка (своеобразные бонусы), за счет которых якобы приобретается задолженность. Соответственно, средства не поступали и в чеке как раз и должен быть ноль.

Я столкнулась с таким тоже в свое время. Поэтому, разочаровалась и поняла, что за этот нолик не зацепиться) Возможно, у кого-то был другой опыт и с нами поделятся)
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как оспорить иск в суде, если выкупная стоимость по договору цессии равна нулю? Если в деле представлена платежка, где выкупная стоимость ноль. Подавала возражение в суд, суд его отклонил, написали. что это не повод, чтобы ответчику не платить по иску. Была бы очень признательна за помощь вам. С уважением, Елена
выкупная стоимость по договору никакого значения на решение суда по вашему долгу не имет, зачастую ее значение-1-2 проц от стоимости долга, поэтому оспаривать стоит или сумму долга как и в случае с первоначальным кредитором или другие моменты-пропуск сид, отсутствие документов, подтверждающих перевод на ваш счет суммы по договору займа, кстати один такой суд я выиграл,-в документах, представленных цессионарием не было подтверждения получения мной денежных средств, тк займ был взят в офисе-расходного ордера, при запросе данного документа у первоначального кредитора. тот не смог представить его суду, судья отказала взыскателю в исковых требованиях по ст.812 ГК РФ, в связи с признанием договора незаключенным, так что-внимательно изучайте дела, зачастую цессионарии не предаставляют некоторых документов по займу, но спор о величине стоимости покупки вашего договора ничего не даст
 
Большое спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, если Вас не затруднит, критерии выписок, чеков или платежек, подтверждающих, куда ушли деньги от кредитора по займу. На что обращать внимания при ознакомлении с делом в суде? С уважением и благодарностью, Елена.
 
Добрый день! ЦДУ прикладывает в дело филькину грамоту вместо платёжки, стоимость пустая, подписи нет, зато есть штампик "Коммерческая тайна". Это что же, получается, Ответчик не может даже ознакомиться с выкупной стоимостью? Буду признательна за ответ. С уважением, Елена
 
Добрый день! ЦДУ прикладывает в дело филькину грамоту вместо платёжки, стоимость пустая, подписи нет, зато есть штампик "Коммерческая тайна". Это что же, получается, Ответчик не может даже ознакомиться с выкупной стоимостью? Буду признательна за ответ. С уважением, Елена
вот и пишите-к примеру, при ознакомление с делом истец не представил документы, подтверждающие перевод суммы по договору займа на ваш счет, в таком случае, в соответствии со ст. 812 ГК РФ считаю договор займа не заключенным (ничтожным по безденежности), выкупная стоимость вас вообще не касается, вы обращайте внимание на отсутствие платежного документа, подтверждающего перевод суммы займа, в этом случае судья или запросит первоначального кредитора или в случае неполучения подтверждения перевода откажет истцу в исковых требованиях
 
вот и пишите-к примеру, при ознакомление с делом истец не представил документы, подтверждающие перевод суммы по договору займа на ваш счет, в таком случае, в соответствии со ст. 812 ГК РФ считаю договор займа не заключенным (ничтожным по безденежности), выкупная стоимость вас вообще не касается, вы обращайте внимание на отсутствие платежного документа, подтверждающего перевод суммы займа, в этом случае судья или запросит первоначального кредитора или в случае неполучения подтверждения перевода откажет истцу в исковых требованиях
Спасибо за ответ! Alex, Вы не могли бы подсказать критерии документов, подтверждающих перевод. На что обращать внимание?
 
Спасибо за ответ! Alex, Вы не могли бы подсказать критерии документов, подтверждающих перевод. На что обращать внимание?
в документе , подтверждающем перевод должно быть четко указано его назначение. те договор займа №.... ваши ФИО и реквизиты отправителя(МФО такое-то), если допустим просто типа name to name -это перевод от "дяди Васи", у которого вы ничего не занимали, и он не подтверждает перевод дс по договору займа с мфо
 

Похожие темы

Онлайн

Назад
Сверху